Категоризация преступлений и ее значение

Категоризация преступлений и ее значение

38.Категоризация преступлений и ее значение.

Классификация, или категоризация, преступлений – это разделение преступлений на группы по тем или иным критериям.

Классификация преступлений проводится в зависимости:

от степени общественной опасности деяния, т. е. величины причиненного вреда, характера вины, места, времени, обстановки совершения преступления, особенности субъекта преступления;

характера опасности деяния, т. е. от содержания объекта преступления, формы вины, содержания и величины причиненного ущерба, способа посягательства, мотива и целей совершенного преступления.

Помимо степени и характера общественной опасности, в основу отнесения преступлений к той или иной категории положены еще два критерия:

форма вины: неосторожные преступления относятся только к преступлениям небольшой и средней тяжести;

вид и размер наказания: до двух лет лишения свободы – преступления небольшой тяжести, до пяти – средней, до десяти – тяжкие и свыше десяти лет лишения свободы или более строгое наказание – особо тяжкие.

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния подразделяются на четыре категории:

на преступления небольшой тяжести;

на преступления средней тяжести;

на тяжкие преступления;

на особо тяжкие преступления.

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

Преступления могут быть классифицированы:

по родовому объекту посягательств, предусмотренных в 6 разделах и 19 главах Особенной части УК;

по степени общественной опасности: простые; квалифицированные; привилегированные;

по форме вины – умышленные и неосторожные.

Значение классификации преступлений:

применяется при определении вида рецидива;

применяется при определении ответственности за приготовление к преступлениям;

применяется при определении сроков давности, по истечении которых лицо не привлекается к ответственности;

является основным критерием индивидуализации наказания;

применяется при решении вопросов об освобождении от уголовной ответственности и наказания;

является критерием выделения преступного сообщества как формы соучастия;

влияет на выбор исправительного учреждения для исполнения или отбывания наказания;

применяется при погашении судимости и т. п.

39.Ответственность за преступления совершенные с двумя формами вины.

Если в результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом такое преступление признается совершенным умышленно.

Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.

УК на законодательном уровне произвел классификацию преступлений в зависимости от характера и сте­пени общественной опасности деяния.

Ст. 15 УК выделила 4 категории преступлений:

1)преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 3-х лет лишения свободы.

2)преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 5 лет лишения свободы и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, превышает 3 года лишения свободы.

3)тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 10 лет лишения свободы.

4)особо тяжкими признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание, в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание.

Уголовно-правовое значение.

Отнесение деяния к той или иной категории может иметь такие правовые последствия, как:

1) определение вида рецидива (ст. 18 УК),

2) наказуемость приготовления к преступлению (ч. 2 ст. 30 УК),

3) возможность назначения лишения свободы (ч. 1 ст. 56 УК),

4) определение режима отбывания наказания в виде лишен. свободы (ст.58),

5) определение содержания смягчающих обстоятельств (п. «а» ч. 1 ст. 61),

6) влияние на определение порядка назначения наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК),

7) на правила отмены условного осуждения (ст. 74 УК),

8) на освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК),

9) примирением с потерпевшим (ст. 76 УК),

10) с истечением срока давности (ст. 78 УК),

11) на правила УДО от отбывания наказания (ст. 79 УК),

12) замены не отбытой части наказания более мягким (ст. 80 УК),

13) отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК),

14) погашения судимости (ст. 86 УК),

15) на назначение наказания несовершеннолетним (ст. 88 УК)

14. Отграничение преступлений от других правонарушений

В общей теории права правонарушения классифицируются на преступления и проступки, в зависимости от их характера и опасности, а также от применяемых санкций.

Главным отличительным признаком преступлений от другихправонарушений является характер противоправности.

Преступления всегда противоречат уголовному закону.

Другиеправонарушения нарушают нормы других отраслей права, не только законы, но и подзаконные нормативные акты.

Последствиемсовершения преступления является применение самой суровой меры государственного принуждения — уголовно­го наказания с последующей судимостью.

Другиеправонарушения сопровождаются жесткими мерами воздействия и су­димости не влекут.

Некоторые преступления посягают на такие общественные отношения, на которые другиеправонарушения посягать не могут (жизнь человека, государственная безопасность).

Необходимостьопределения критериев разграничения преступлений и другихправонарушений возникает при наличии смежных (различных, а иногда аналогичных) правонарушений, относящихся к различным отраслям права, но посягающим на 1 объект.

Например, ответственность за нарушение правил дорожного движения предусмотрена как уголовным (ст. 263 УК), так и административным (ст. 114, 115, 118 КоАП) законодательством.

Степень общественной опасности в случаях, когда они являются смежными, является основным критерием, отличающим преступления от других видовправонарушений.

Основным показателем, определяющим степень общественной опасностисовершенного деяния, является причиненный вред.

Величина причиненного вреда позволяет отграничивать преступления от других правонарушений.

Так, если использование должностным лицом своих служебных полномочий, вопреки ин­тересам службы, повлечет существенное нарушение прав и закон­ных интересов граждан, организаций или общества, или государства в целом, его действия квалифицируются пост. 285 УК, а в случае отсутствия такого вреда — являются дисциплинарным проступком.

15.Понятие, содержание и основание уголовной ответственности.

Уголовная ответственность – это сложное социально-правовое последствие совершения преступления, которое включает 4 элемента:

1) основанную на нормах уголовного закона и вытекающую из факта совершения преступления обязанность лица дать отчет в содеянном перед государством, в лице его уполномоченных органов;

2) выраженную в судебном приговоре отрицательную оценку (осуждение, признание преступным) совершенного деяния и порицание (выражение упрека) лица, совершившего это деяние;

3) назначенное виновному наказание или иная мера уголовно-правового характера;

4) судимость как специфическое правовое последствие осуждения с отбыванием назначенного наказания.

Основание уголовной ответственности – это совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК.

Проблема основания уголовной ответственности рассматривается в 2-х аспектах:

1) Философский аспект проблемы заключается в решении вопроса, почему человек должен нести ответственность за свои поступки. Если человек не располагал свободой выбора поведения, и оно было обусловлено, например, воздействием непреодолимой силы или непреодолимого физического принуждения, то его действия не имеют уголовно-правового значения и не могу влечь уголовной ответственности.

2) Юридический аспект проблемы основания всякой правовой, в том числе и уголовно-правовой ответственности заключается в решении вопроса, за что, т.е. за какое именно поведение может наступить ответственность. Согласно ст. 8 УК «основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». В этом определении используются 2 понятия: преступление и состав преступления, которые относятся к одному и тому же явлению объективной действительности: к общественно опасному деянию, предусмотренному УК

16. Уголовно-правовые отношения

Под уголовно-правовыми отношениями следует понимать вытекающие из факта совершения преступления и регулируемые нормами уголовного права общественные отношения между лицом, совершившим преступление и государством, направленные на реализацию взаимных прав и обязанностей этих субъектов в связи с применением уголовного закона по факту совершения данного преступления.

Юридическим фактом, порождающим уголовно-правовое отношение, является совершение конкретным лицомуголовно-наказуемого деяния.

Субъектами уголовно-правового отношения являются с одной стороны лицо, совершившее преступление, а с другой стороны государство, которое выступает в лице уполномоченного им органа – суда.

Потерпевший не входит в число субъектов уголовно-правового отношения, а лицо, совершившее преступление, не может признаваться объектом правоотношения.

Содержанием уголовно-правового отношенияявляются корреспондирующие права и обязанности субъектов. Это значит, что определенному праву одного из субъектов соответствует (корреспондирует) сходная обязанность противостоящего субъекта.

Неразрывная связь уголовной ответственности и уголовно-правового отношенияпроявляется в том, что они порождаются одним и тем же юридическим фактом (совершением преступления), возникают в одно и то же время (с момента совершения преступления) и прекращаются одновременно (с момента полной реализации уголовной ответственности).

соответствующих должностных лиц. Реализация взаимных прав и обязанностей субъектов прекращает правоотношение. Другими словами, наступление таких юридических фактов, которые исчерпывают уголовную ответственность, наказание и судимость, свидетельствует, что права и обязанности субъектов уголовно-правового отношения полностью реализованы и

его дальнейшее существование является беспредметным, то есть, наступает

состояние, не регулируемое уголовным законом. Таким образом, начальный и конечный моменты охранительного уголовно-правового отношения определяют и пределы реализации различных аспектов уголовной ответственности, наказания и судимости, вытекающих из факта совершения преступления.

17. Реализация уголовной ответственности и ее формы

Реализация уголовной ответственности – означает, что после возникновения уголовного правоотношения, права и обязанности его субъектов были реализованы в точном соответствии с предписаниями закона.

Формы реализации уголовной ответственности:

Наказание – осужденному выносится обвинительный приговор, в котором совершенное деяние получает от имени государства отрицательную правовую оценку, а лицу, признанному виновным в совершении преступления, выражается порицание и назначается наказание, как наиболее репрессивная форма уголовно-правового воздействия.

Разновидностями этой формы являются: условное осуждение (ст.73 УК) и осуждение с отсрочкой отбывания наказания (ст.82 УК).

Осуждение без назначения наказания

ст. 80.1. УК Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки — это лицо или совершенное им преступление перестали быть общественно опасными.

Осуждение без назначения наказания возможно и в отношении несовершеннолетних.

ч.1 ст. 92 УК —Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 настоящего Кодекса.

ч.2 ст. 92 УК —Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года.

Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений. Категории преступлений. Отличие преступлений от иных правонарушений.

Все правонарушения, в зависимости от их характера и степени общественной опасности делятся на преступления и проступки. Проступки в отличие от преступлений характеризуются меньшей степенью общественной опасности и влекут за собой применение мер административного, дисциплинарного, либо гражданско-правового воздействия, а не уголовно-правовых санкций. Последствием же совершения преступления является применение самой суровой меры государственного принуждения — уголовного на­казания с последующей судимостью, правонарушения судимости не влекут.

Ст. 14 действующего УК РФ дает понятие преступления, согласно которому таковым является виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания.

Теория уголовного права на основе этого определения выделяет следующие признаки преступле­ния:

Во-первых, преступление — это всегда общественно опасное деяние. Именно характером общественной опасности оно и отличается от любого другого поведе­ния человека. Преступление — это деяние, которое как волевой акт поведения человека может быть выражено в форме действия (активная) или бездействия (пассивная).

Общественная опасность является ка­чественным или по-другому материальным признаком преступления. Общественная опасность является объективным свойством любого преступления, которое заклю­чается в способности причинять вред охраняемым общественным отношениям. Этот вред может быть материальным (например, при совершении кражи), нравственным (например, при оскор­блении), физическим (например, при причинении вреда здоровью) и др. Законодателем выделяются параметры обществен­ной опасности – характер и степень. Характер общественной опасности – это качественный признак, который определяется теми общественными отношениями, на которые совершается посягательство, т.е. объектом преступления. Степень общест­венной опасности – количественный признак, который определяется тяжестью наступивших последствий, формами вины, способами совершения пре­ступления. Общественная опасность также зависит от особенностей самого преступного деяния — места, времени, способа, и иных обстоятельств его совершения. Одним из главных факторов, определяющих степень общественной опасности, является вред, ко­торый причинен или может быть причинен совершенным деянием. Если деяние по своей форме схоже с преступлением, но в результате его совершения существенного вреда личности или обществу не причиняется, то оно признается малозначительным и преступлением не является. Понятие малозначительности деяния дается в ч. 2 ст. 14 УК РФ, которая гласит о том, что поступок, лишь фор­мально содержащий признаки общественно опасного деяния, но не представляющий значительной общественной опасности на са­мом деле, т.е. не причиняющий и не создающий угрозу причинения существенного вреда личности, обществу, государству не является преступлением.

Во-вторых, преступление — противоправное деяние. Признак противоправности заключается в том, что преступление прямо запрещается в уголовном законе под страхом применения на­казания, т.е. преступлением может признаваться только деяние, при­знаки которого определяются нормами, закрепленными в статьях Особенной части УК РФ. Деяние, не предусмотренное УК РФ, не является преступлением, даже в том случае, если оно представляет об­щественную опасность.

Признак уголовной противоправности ставит в зависимость определение преступ­ности деяния того или иного деяния от воли законодателя. Границы общественно опасного деяния определяются при­знаками, указанными в уголовном законе, составляющими существо противоправности, в связи с чем уголовная противоправность деяния является юридическим выражением обще­ственной опасности преступления. Противоправ­ность — это формальный признак преступления.

В-третьих, преступление — виновное деяние. Если общественная опасность и проти­воправность отражают лишь законодательную оценку деяния, признаваемого преступлением, то признак виновности деяния отражает внутреннее психиче­ское отношение лица к совершаемому им деянию и наступившим после него последствиям. Признак виновности выражает еще и то, что деяние признается преступлением лишь тогда, когда в нем проявляются негативные сознание и воля лица, которое его совершило.

В четвертых, преступление — это уголовно наказуемое деяние. Это означает, деяние, имеющее все вышеназванные признаки, является преступлением лишь в том случае, если за его совершение уголовным за­коном предусмотрена возможность применения уголовного наказания. И наоборот, общественно опасное деяние не является преступлением, если уголовный закон не преду­сматривает применения наказания за его совершение. Это прямо закреплено в ч. 2 ст. 2 УК РФ, гласящей о том, что уголовное законодательство определяет преступ­ность деяния и устанавливает виды наказаний, которые могут быть применены к лицам, совершившим преступления.

Таким образом, преступление – это виновно совершенное, общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное уго­ловным законом, посягающее на права и свободы человека и гражданина, собственность и другие ценности, за совершение которого применяется уголовное наказание.

Классификация преступлений — это объединение преступлений в группы по определенным признакам. Классификация преступлений осуществляется в целях отражения различий характера их общественной опасности.

Теория уголовного права и уголовное законодательство использует два вида клас­сификации: по объекту посягательства и по различию общественной опасности преступления.

Классификация преступлений по объекту посягательства представляет собой систему Особенной части УК РФ, которая делится на разделы и главы в зависимости от важности общественных отношений, начиная с наиболее значимых (преступления против жизни и здоровья, поло­вой неприкосновенности и половой свободы и т.д.). Данная классификация имеет важное значение для дальнейшего совершен­ствования правовых норм, входящих в каждую группу, правильного уяснения опасности пре­ступлений, разграничения сходных преступлений, относящихся к раз­личным группам.

Также большое теоретическое и практическое значение имеет классификация преступлений в зависимости от их общественной опасности.

Ст. 15 УК РФ делит все предусмотренные его Особенной частью деяния на пре­ступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Преступления небольшой тяжести — это умышленные и неосторожные дея­ния, за совершение которых УК РФ предусматривает максимальное наказание, не превышающее трех лет лишения свободы.

Преступления средней тяжести – это умышленные преступления, за соверше­ние которых УК РФ предусматривает максимальное наказание, не превышающее пяти лет ли­шения свободы, а также все неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ предусмат­ривает наказание, превышающее три года лишения свободы.

Тяжкие преступления – это умышленные деяния, за совершение кото­рых УК РФ предусматривает наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы.

Особо тяжкие преступления – это умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусматривает наказание, превышающий десять лишения свободы или более строгое наказание.

Подводя итог, отметим, что преступление отличается от иных правонарушений тем, что в качестве объекта правовой охраны выступают наиболее важные для общества от­ношения, посягательство на которые характеризуется повышенной степенью общественной опасности и характером вреда, который причиняется охраняемым интересам личности, общества, государ­ства в результате их совершения. Поэтому выявление и борьба с преступностью является одним из приоритетных направлений государства по поддержанию порядка и нормального функционирования общества.

Категоризация преступлений и ее уголовно-правовое значение.

В ст. 15 УК РФ, предусмотренные в законе преступления, разделены (классифицированы) на четыре категории (группы):

1. Преступления небольшой тяжести – умышленные и неосторожные преступления, за совершение которых предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы не свыше двух лет. Количество таких преступлений составляет примерно 33 % от общего числа преступлений, предусмотренных УК РФ.

2. Преступления средней тяжести – умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено максимальное наказание не свыше пяти лет лишения свободы и неосторожные преступления, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ превышает два года лишения свободы – около 35,5 % от общего количества предусмотренных УК РФ преступлений.

3. Тяжкие преступления – умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено максимальное наказание не свыше десяти лет лишения свободы – около 21,5 % от общего числа преступлений, предусмотренных УК РФ.

4. Особо тяжкие преступления – умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание – около 10% от общего числа преступлений, предусмотренных УК РФ.

Основанием категоризации преступлений, как уже отмечалось, законодателем определены характер и степень общественной опасности, а также форма вины. Критериями являются вид наказания – лишение свободы, величина данного наказания, выражающаяся в максимальном сроке, предусмотренном в санкции за конкретное преступление.

В соответствии с этим, как было отмечено, первым критерием является наказание в виде лишения свободы на определённый срок, а вторым критерием – максимальный срок лишения свободы для умышленных преступлений: не более двух лет, пяти лет, десяти лет и свыше десяти лет лишения свободы. Для неосторожных преступлений вторым критерием является лишение свободы до двух лет и более двух лет.

Правовое значение категоризации состоит в том, что категории преступлений учитываются, например, при определении рецидива преступлений (ст. 18 УК РФ), при установлении уголовной ответственности за приготовление к преступлению (ч. 2 ст. 30 УК РФ); при уяснении признаков преступного сообщества (ч. 4 ст. 35 УК РФ) и др.

Кроме рассмотренной выше категоризации преступлений, хотелось бы остановиться на классификации преступлений.

Первый вид классификации состоит в распределении преступлений в зависимости от характера объекта преступного посягательства. В соответствии с этим основаниемр азличаются общие признаки, родовые, видовые и непосредственные. В зависимости от этих признаков преступления классифицируются на 1) преступления, имеющие общие для всех преступлений признаки – все преступления, предусмотренные в Особенной части УК РФ; 2) преступления, имеющие родовые признаки – такие преступления включены в разделы Особенной части УК РФ; 3) преступления с видовыми признаками – включены в главы Особенной части УК РФ; 4) преступления с непосредственными признаками, характерными для конкретного состава преступления.

Читайте также  Полис обязательного медицинского страхования

Второй вид классификации. Его критерием является наличие или отсутствие последствий преступного деяния в каждом составе преступления. По этому критерию преступления разделяются на:

  • преступления с материальным составом – около 38% от общего числа преступлений;
  • преступления с формальным составом – около 57% от общего числа преступлений;
  • преступления с усечённым составом – около 5% от общего числа преступлений.

Классификация по форме деяния. По этому критерию преступления классифицируются на:

  • преступления, совершаемые в форме действия;
  • преступления, совершаемые в форме бездействия.

Классификация по количественным признакам преступного деяния:

1. Критерии категоризации преступлений

Преступления отличаются от непреступных деяний по характеру общественной опасности, обладают по сравнению с ними повышенной вредоносностью. Кроме этого внешнего по отношению к уголовному праву или, иначе, межотраслевого подхода к пониманию общественной опасности существует и ее внутренний, сугубо уголовно-правовой аспект, поскольку по своему характеру вредоносность отдельных видов преступлений различна — от исключительно опасной до отличающейся сравнительно небольшой вредностью.

На основе такого материального критерия представляется возможным выделить категории преступлений с однотипной социальной опасностью. Подобная категоризация преступных деяний позволяет:

а) определить приоритеты в борьбе с теми или иными видами посягательств;

б) дифференцировать в законе наказание за преступления, относимые к соответствующим категориям;

в) дифференцировать и индивидуализировать реальную уголовную ответственность и наказание лиц, виновных в совершении преступлений отдельных категорий.

Впервые в истории УК Франции 1810 г. (ст. 1) выделил три категории преступных деяний: преступления, проступки и нарушения, за которые соответственно предусматривались мучительные или позорящие наказания, исправительные наказания или полицейские санкции. Аналогичный подход сохранился и в УК Франции 1992 г., но в этом Кодексе сделана прямая ссылка на то, что указанная классификация деяний производится «в зависимости от их тяжести» (ст. 111.1).

Трехчленная категоризация уголовных правонарушений фиксируется также в законодательстве США, которое выделяет: фелонию (тяжкие преступления), мисдиминоры (остальные преступления) и незначительные нарушения (§ 1 ч. 1 разд. 18 Свода законов США в редакции 1948 г.; § 10.00 УК штата Нью-Йорк). В Уголовном же кодексе ФРГ 1871 г. в редакции 1986 г. (§ 12) используется двучленная классификация деяний на преступления и проступки.

Под некоторым влиянием решений, принятых в УК Франции 1810 г., категоризация преступлений произошла и в законодательстве дооктябрьской России. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. подразделило противоправные деяния на преступления и проступки. Такое членение предусматривалось и в Уголовном уложении 1903 г. (ст. 3). Различие в санкциях за эти категории деяний (за тяжкие преступления — смертная казнь, каторга, ссылка на поселение, за иные преступления — заключение в исправительном доме, крепости или тюрьме, за проступки — арест или денежный штраф), по-видимому, учитывало законодательную оценку их опасности, хотя материальный критерий классификации не назывался.

Иной, сугубо классово-идеологический, подход к выделению категорий преступных деяний возобладал в советском законодательстве 20-х гг. Статья 27 УК 1922 г. и ст. 46 УК в редакции 1926 г. различали две категории преступлений:

1) направленные против основ советского строя и в силу этого признаваемые наиболее опасными;

2) все остальные преступления.

За преступления первой категории допускался расстрел, суды не вправе были снижать наказание ниже установленного минимума. К тому же понятие основ советского строя трактовалось в тот период и позднее достаточно широко, что давало повод для произвольных суровых наказаний.

УК РСФСР 1960 г. не содержал специального предписания о категоризации преступлений, но анализ его норм позволял выделить четыре категории преступных деяний:

а) особо тяжкие преступления, в случае совершения которых допускалась смертная казнь (ч. 1 ст. 23) или наказание в виде лишения свободы на срок более 10, но не свыше 15 лет (ч. 1 ст. 24);

б) тяжкие преступления, неоднократно расширявшийся перечень которых содержался в ст. 7.1 УК.

В основу отнесения преступлений к этой категории, как отмечается в теории уголовного права (Ковалев М.И. С. 114), были положены два критерия. Во-первых, это деяния, посягающие на наиболее важные общественные отношения и потому относящиеся к тяжким.

в) преступления, не представляющие большой общественной опасности (ч. 3 и 4 ст. 10, ст. 50.1, 51 и 52 УК). Лица, совершившие такие деяния, могли освобождаться от уголовной ответственности с применением к ним мер воздействия, не являющихся уголовным наказанием. Четкие критерии формирования этой категории посягательств законом не обозначались, но в практике исходили из того, что санкции за их совершение не превышали двух-трех лет лишения свободы либо допускали иное, более мягкое наказание;

г) наконец, имелась группа преступлений, занимающих среднее положение между тяжкими и не представляющими большой общественной опасности посягательствами. Их обычно именовали менее тяжкими деяниями.

Отсутствие единого подхода к классификации преступлений по их тяжести и четких критериев разграничения отдельных категорий деяний обусловливало желательность обновления указанных предписаний закона. Прежде всего была необходима отдельная норма, содержащая само решение о выделении определенных категорий преступных деяний и конкретизируемая в последующих предписаниях УК с фиксацией в них четких границ этих категорий.

По такому принципу удалось построить соответствующие положения теоретической модели УК 1985 г. (Уголовный закон: опыт теоретического моделирования. С. 51 — 65). Проект УК РФ 1992 г. (ст. 8 — 12) предусматривал подразделение преступных деяний по уровню их опасности на не представляющие большой общественной опасности (уголовные проступки), менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие преступления.

1) небольшой тяжести;

2) средней тяжести;

При этом преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, максимальное наказание за которые не превышает двух лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15), преступлениями средней тяжести — умышленные деяния, санкции за которые не превышают пяти лет лишения свободы, и неосторожные — максимально возможное наказание за которые превышает два года лишения свободы (ч. 3), тяжкими преступлениями — умышленные деяния, наказание за которые предусматривается не свыше десяти лет лишения свободы (ч. 4), а особо тяжкими преступлениями признаются также только умышленные деяния, за совершение которых наказание устанавливается в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. Таким более строгим наказанием считаются пожизненное лишение свободы и смертная казнь, допускаемые законом (ч. 2 ст. 20 Конституции, ч. 1 ст. 57 и ч. 1 ст. 59 УК) за совершение особо тяжких преступлений.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector